Признание права собственности на именные акции

27.11.2021 0 Автор admin

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Признание права собственности на именные акции». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Единственный акционер АО «Конструкторское бюро “Корунд-М”» Владимир Бетелин владел сотней обыкновенных именных акций общества, при этом номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляла 1 тыс. руб. Согласно полученным регистратором сведениям в июне 2015 г. вторым акционером общества стал Александр Ставицкий, к которому перешли 50 акций АО. В 2016 г. новый владелец акций скончался, и ценные бумаги перешли в собственность к его супруге Бэлле Раевской.

Владимир Бетелин обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Бэлле Раевской и АО ВТБ Регистратор. В своем заявлении он потребовал расторгнуть договор купли-продажи акций АО КБ «Корунд-М» на сумму 310 млн руб. Истец указал, что данный договор был заключен устно между ним как продавцом и покойным супругом ответчика Александром Ставицким как покупателем. Заявитель также просил суд обязать Бэллу Раевскую вернуть ему ценные бумаги, а регистратора – зафиксировать переход прав на акции в реестре.

В обоснование своих требований истец Владимир Бетелин утверждал о том, что ранее он продал 50 акций АО КБ «Корунд-М» Александру Ставицкому, но так и не получил за них денежные средства. В связи со смертью нового акционера (наследодателя) истец уведомил нотариуса, в чьем производстве находилось наследственное дело, что ценные бумаги так и не были оплачены покойным. Поскольку новая собственница акций добровольно не выполнила требования, изложенные в претензии Владимира Бетелина, последний обратился в суд за защитой своих нарушенных прав.

Признание права собственности на акции

Согласно статье 1152 ГК РФ о принятии наследства, наследуемое имущество переходит во владение наследника со дня смерти завещателя.

Круг определенных и допустимых преемников по ст.1141 ГК РФ призываются к наследованию по закону. Каждый из правопреемников получает равную долю имущества из завещания.

Следует также учитывать правило об обязательной доле. В соответствии со ст.1148 Гражданского кодекса наследование акций по закону недееспособными лицами происходит в обязательном порядке.

В соответствии со ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг», наследник получает права на именованные акции, вследствие предоставления приходной записи с лицевого счета.

Если именные акции переданы до смерти наследуемого прежний собственник может оставить за собой право на переоформление.

Сведения о правопреемнике вносятся в реестр с момента предоставления им документов на право собственности ценных бумаг. Так, наследник становится членом АО автоматически после смерти завещателя, либо после одобрения сообщества акционеров.

Акции акционерного общества можно не только передать по наследству, но и переоформить на стороннее лицо.

Лица, более не состоящие в браке, имеют право переоформить часть наследуемого имущества бывшего супруга на себя. В случае подписания брачного контракта переоформление невозможно. Физические лица, не состоящие в браке, но являющиеся родственниками лица, указанного в завещании, могут переоформить долю имущества на себя в случае смерти правопреемника.

Для того, чтобы переоформить наследуемое имущество, понадобятся:

  1. свидетельство о смерти завещателя и наследника;
  2. предоставление документов родства с наследодателем и правопреемником;
  3. заверенные копии паспорта и документов у нотариуса;
  4. открытие личного счета для перевода ценных бумаг;
  5. передача пакета собранных документов в реестродержатель;
  6. реестродержатель переоформляет собственность на наследника.

Передача наследуемого имущества третьим лицам возможна в случае соглашения всех сторон о разделе наследства. После получения прав на ценности, правопреемник может их продавать или получать дивиденды. Продажа ценных бумаг до смерти владельца без его согласия запрещена. Если же она осуществилась, наследник теряет все права на ценные бумаги.

Для начала скажем, какую недвижимость можно получить в собственность в порядке приобретательной давности:

    • квартиры;
    • дома;
    • земельные угодья;
    • капитальные гаражи;
    • недостроенные объекты;
    • незаконные строения.

Порядок признания права собственности на каждый описанный выше объект имеет свои нюансы и особенности.

Возможно, в скором времени условия приобретательной давности могут существенно поменяться. Минэкономразвития РФ подготовило поправки в ГК РФ и ряд других законов, призванные исключить коллизии в правоприменительной практике.

Итак, какие нововведения в сфере признания права собственности по приобретательной давности ожидаются?

1. Условие о добросовестности может быть полностью исключено. Связано это с тем, что добросовестное владение без регистрации права на недвижимость в настоящее время фактически невозможно. В свою очередь, без добросовестного владения невозможно и приобретение права собственности в порядке приобретательной давности.

2. Если недвижимостью владели фактически несколько человек, то у них может образоваться право общей долевой собственности.

3. Порядок течения сроков теперь официально определён: если недвижимость признана бесхозяйной, то течение срока давности начинается с даты начала фактического обладания ею.

4. Нюансы и алгоритм признания права собственности на муниципальные и федеральные наделы предлагается закрепить в земельном законодательстве. При этом Минэкономразвития подчеркнуло, что в отношении некоторых участков институт приобретательной давности не действует (например, физлицо не может заполучить землю, ограниченную в обороте, а также территорию общего пользования).

Указанный проект Минэкономразвития всё же является недостаточно проработанным. Например, остаётся открытым вопрос, как считать срок приобретательной давности, если один из совладельцев выбыл из хозяйственного оборота: с момента начала фактического владения вещью обоими лицами или с момента выбытия второго владельца. Есть и другие проблемные моменты порядка приобретательной давности, на которые бы следовало обратить пристальное внимание.

Необходимость обращения в суд с иском о признании права собственности возникает в различных ситуациях:

  • Пользование объектом, право на которое не зарегистрировано;
  • Недвижимость относится к наследуемому имуществу;
  • Отказ в регистрации самовольного строения.

Могут быть и иные ситуации, когда отсутствует официальное оформления права, либо есть препятствия к его регистрации в установленном порядке.

Порядок признания права собственности на недвижимость предусматривает представление значительного объема доказательств, поэтому их отсутствие или неправильное оформление часто приводят к отказу в удовлетворении требований о признании собственности. Например, обращение в суд без каких-либо документов на недвижимость, не позволит установить право собственности по сделке совершенной когда-то. В случае признания права собственности на самовольное строение в иске откажут, если земля, на которой оно возведено, не оформлено в собственность. В таких ситуациях – сначала устанавливается право собственности на земельный участок, а затем на строение.

Откажут в признании права собственности на квартиру, приобретенную по договору долевого участия до момента ввода дома в эксплуатацию. В данном случае законодательство исходит из того, что пока нет акта о вводе в эксплуатацию, дом признается объектом незавершенного строительства и регистрация прав нецелесообразна. Впрочем, судебная практика по таким делам носит неоднозначный характер и есть судебные решения, по которым дольщики признавались собственниками именно объектов незавершенного строительства. Но данные решения касались «замороженных» объектов.

Иск о признании права собственности в отношении объекта недвижимости подаётся в районный или городско суд по месту нахождения данного объекта. В заявлении необходимо отразить все обстоятельства, подтверждающие право собственности на объект, а также указать причины, почему оно не было оформлено ранее в установленном законодательстве порядке.

Некоторые вопросы защиты прав акционеров

Рассмотрение любого судебного спора невозможно без документальных доказательств. Истец должен четко знать, какие документы для признания права собственности на недвижимость, ему потребуются для защиты своих требований. К ним относятся:

  • Паспорт заявителя;
  • Правоустанавливающие документы – договор купли-продажи, дарственная, завещание и т.д.;
  • Документы по объекту, если они есть, — технический или кадастровый паспорт;
  • Справка из ЕГРП, что объект не стоит на кадастровом учете или выписка из ЕГРП.

В зависимости от обстоятельств дела могут потребоваться и иные документы, например, архивные справки, информация органов местного самоуправления и т.д.

Для успешного исхода дела истцу необходимо представить максимум доказательств, подтверждающих заявленные требования. В большинстве случаев основные доказательства – разного рода документы. Но иногда не обойтись без свидетельских показаний и проведения различных экспертиз. В последнем случае помощь эксперта может потребоваться как в отношении предмета разбирательства – объекта недвижимости, так и документов, заявленных как доказательства.

Отсутствие документов не повод отказываться от обращения в суд за признанием права собственности. Некоторые документы можно восстановить, обратившись в органы власти или архивы. При необходимости можно ходатайствовать перед судом, об истребовании необходимых для рассмотрения дела документов.

Не стоит забывать и о том, что показания свидетелей, тоже существенное доказательство, позволяющее добиться удовлетворения требований.

Вопросы собственности на недвижимое имущество имеют подробное регулирование, но обилие нормативных актов, часто делает невозможным самостоятельную защиту прав. Грамотный юрист в такой ситуации, внимательно проанализирует имеющиеся документы и все обстоятельства дела. После этого он чётко определит, как признать право собственности на недвижимость, именно в этой ситуации. Такая помощь позволяет оперативно решить вопрос в положительную сторону с минимальными финансовыми и эмоциональными затратами.

  • Бухучет и отчетность
  • Налоги
  • Трудовое право
  • Гражданское право
  • Госзакупки
  • Бюджетный учет

Одной из особенностей собственности является предоставление защиты со стороны государства. Это выражается в наличии возможности обратиться в суд. Право собственности на недвижимость и другие предметы может быть защищено путем подачи исков, непосредственно связанных с ним или вытекающих из обязательств.

К первой группе относятся 2 способа.

  1. Направление виндикационного иска (ст. 301 – 303 ГК РФ). Он предполагает предъявление требований со стороны собственника к фактическому обладателю имущества о ее возврате.
  2. Обращение с негаторным иском (ст. 304 ГК РФ). Эта возможность используется в случаях, когда ответчик совершает действия, мешающие собственнику пользоваться и распоряжаться свои имуществом.

В число исков, которые связаны с обязательствами включают 3 их разновидности.

  1. О возмещении убытков, которые были причинены нарушениями условий соглашений. Признание права собственности на имущество производится посредством защиты от недобросовестных действий другой стороны договора, объектом которого выступает та ли иная вещь.
  2. Иски, содержащие требования о возврате имущества после истечения срока действия соглашения. В частности, речь идет о состоянии таких вещей.
  3. Иски по обязательствам, вытекающим из причинения вреда собственности. Подразумеваются все случаи, когда ущерб нанесен не в рамках договора, а любыми иными действиями виновника.

Перечисленные иски являются основными способами защиты. Существует и более детальное их деление.

Эта процедура предполагает установление ряда фактов. Последствием их выявления станет признание судом собственности заявителя на тот или иной объект. Причиной обращения служит недостаток документов для осуществления правомочий.

Наиболее сложной процедурой выступает признание права собственности на недвижимость. Заявителю необходимо собрать значительное количество доказательств, иначе его ждет отказ. Примером служит признание на основании приобретательной давности (для недвижимого имущества срок добросовестного владения должен составлять 15 лет). Подобные требования стали предъявляться с 2010 года (отсчет указанного периода шел с 1995 года – момента начала действия ГК РФ).

Другой распространенной ситуацией служит признание права собственности на квартиру, если существуют проблема с ее приватизацией. В рамках судебного процесса потребуется установить множество фактов.

  • Как поставить объект недвижимости на кадастровый учет? Теория и практика
  • Признание сделки недействительной — основания, сроки, иск в суд
  • Регистрация, оформление, сопровождение сделок с недвижимостью, стоимость сделок
  • Залив квартиры: оценка залива, экспертиза, заявление о заливе в суд
  • Приватизация жилья, квартиры, участка. Документы для приватизации

Наследство – это ценное имущество, переходящее после смерти владельца родственникам. Акции – это ценные бумаги, приносящие доход, и потому они являются неотъемлемой частью наследства и могут перейти одному или нескольким наследникам после смерти владельца.

Однако для осуществления этой процедуры необходимо следовать определенным правилам, и в частности, для законного перехода прав необходимо провести оценку этих бумаг, а также смену владельца.

Наследование акций: порядок, особенности, налог

Ряд требований является обязательным, без них оформление наследства невозможно. Право наследования становится одним из важнейших моментов, не доказав его, человек не получает право на имущество.

Также для открытия наследства важно, чтобы наследодатель либо умер и были соответствующие документы, либо был признан судом умершим. Важно, чтобы наследник считался достойным – обратное может быть доказано через суд, и этот факт исключает право на наследование имущества.

Сбор документов и их предоставление – обязательный момент в вопросах наследования имущества, и акций в том числе. Необходимо заявление для нотариуса и паспорт наследника, завещание, если оно есть.

Также требуется свидетельство о браке или рождении для доказательства родства при отсутствии завещания. Требуется документ о прописке и чек об оплате пошлины. Этого перечня бумаг обычно бывает достаточно для того, чтобы получить наследство.

Важно! Если есть необходимость разделения наследства, должно быть соглашение о разделе. Однако соглашение получают уже после нотариального свидетельства о получении наследства.

Кроме того, могут потребоваться и дополнительные документы – судебные решения и прочее, что затребует нотариус.

  1. Оценка акций – это обязательный этап, который необходимо пройти при наследовании таких бумаг.
  2. Оценить их не всегда просто, существует несколько видов их оценки – рыночный, балансовый, номинальный и другие.
  3. Проведение оценочных работ должно осуществляться силами лицензированной оценочной компании, только в этом случае нотариус примет результаты.
  4. Пользоваться услугами индивидуальных оценщиков не рекомендуется, многие нотариусы не принимают такие результаты.

Оценка проводится специалистами в срок от часа и до нескольких дней, строгих регламентов на этот счет нет. Необходимо обратиться в компанию с хорошей репутацией, согласовать сроки проведения процедуры, оплатить работу. Далее вы получите результат, который необходимо приобщить ко всем прочим документам, которые необходимы для нотариуса, и предоставить их.

Признание права по приобретательной давности

  • Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
  • Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
  • Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
  • Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
  • Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
  • Наследственное право Махмутова М.М.
  • Международное публичное право Шевчук Д.А.
  • Международное право Глебов И.Н.
  • Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
  • Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.

Прежде, чем приступить к самому интересному, а именно к бухгалтерским счетам и проводкам, нужно понять, что собой представляет имущество предприятия. Этим вопросом мы займемся в данной статье, если конкретнее, то разберемся с такими понятиями, как активы и пассивы предприятия. Что относится к активам, а что к пассивам? Если вы без проблем сами можете ответить на этот вопрос, то смело можно пропускать данную статью и переходить к следующей. Те же, кто не видит особую разницу между этими двумя понятиями или сомневается в том, к чему относится то или иное имущество предприятия, должны тщательно изучить представленную ниже информацию. Активы и пассивы – это то, на чем держится весь бухгалтерский учет.

Те объекты, которыми владеет предприятие, и которые оно использует в экономической деятельности с целью получения прибыли, называются активами. То есть это все то имущество предприятие, с помощью которого предприятие планирует получить прибыль.

Например, станок – это основное средство, используется в производственной деятельности для создания продукции и дальнейшей ее перепродажи.

Ценные бумаги – также актив, так как с них в дальнейшем планируется получить прибыль.

Сырье, материалы – аналогично, используются в производстве для дальнейшего получения прибыли.

Товары – закупаются с целью их дальнейшей перепродажи и получения выручки.

Готовая продукция – аналогично.

Дебиторская задолженность – задолженность перед предприятием других контрагентов, то есть это средства, которые организация в будущем планирует получить, то есть также экономическая выгода предприятия.

Денежные средства – думаю, и так понятно, что это актив, который в дальнейшем предприятие вложит в закупку товаров, производство и т.д. с целью получения прибыли.

Склад – также актив, так как используется для хранения товаров, которые предприятие потом реализует с целью получения прибыли.

Активы не возникают внезапно из воздуха, они все откуда-то берутся, их источники возникновения – это и есть пассивы. Таким образом, пассивы формируют активы, подтвердим это, проанализировав несколько примеров:

Уставный капитал – вклады учредителей, которые становятся стартовым капиталом в деятельности предприятия (то есть пассив «уставный капитал» формирует актив «денежные средства, ТМЦ» в зависимости от того, каким образом делаются взносы учредителей).

Кредиты, займы – еще один пассив, в результате взятия кредита мы получаем денежные средства, на которые может купить товары, отремонтировать станок, построить новый офис и т.д. То есть кредит – это источник формирования активов.

Добавочный капитал – дополнительные финансовые средства, которые появляются в процессе деятельности организации, например, за счет переоценки основных средств. Данные средства будут являться источником для, допустим, закупки материалов для производства, то есть, несомненно, добавочный капитал – это пассив.

Нераспределенная прибыль – это чистая прибыль организации за год, в дальнейшем может быть использована для закупки материалов, основных средств или их модернизации, ремонта и т.д. соответственно, также является пассивом.

Права акционеров АО

Акционер как владелец акции — эмиссионной именной ценной бумагой имеет в отношении акционерного общества корпоративные права. Права акционера, а также порядок их осуществления регулируются нормами ГК РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО), уставом АО, принятого в соответствии с положениями законодательства, корпоративным соглашением, заключенным между акционерами общества.

Акционер АО вправе:

— участвовать в управлении делами АО (абз. второй п. 1 ст. 65.2 ГК РФ);

— в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом АО, получать информацию о деятельности АО и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в том числе с уставом АО, изменениями и дополнениями к нему (абз. третий п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, ст. 91 Закона об АО);

— обжаловать решения органов АО, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом (абз. четвертый п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, п. 7 ст. 49, п. 6 ст. 68 Закона об АО);

— требовать, действуя от имени АО (п. 1 ст. 182 ГК РФ), возмещения причиненных АО убытков (ст. 53.1 ГК РФ) путём предъявления соответствующего косвенного иска (абз. пятый п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, абз. четвертый п. 3 ст. 6, п. 5 ст. 71 Закона об АО);

— оспаривать, действуя от имени АО (п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или Законом об АО (например, п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84, п. 2 ст. 84.6 Закона об АО), и требовать применения последствий их недействительности путём предъявления соответствующего косвенного иска, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок АО (абз. шестой п. 1 ст. 65.2 ГК РФ);

— принимать участие в распределении прибыли АО, акционером которого он является (абз. второй п. 1 ст. 67 ГК РФ, п. 7 ст. 42 Закона об АО);

— получать в случае ликвидации АО часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (абз. третий п. 1 ст. 67 ГК РФ, ст. 23 Закона об АО);

— требовать выкупа акций обществом в случаях, предусмотренных ст. 75 Закона об АО, в частности в случае реорганизации общества, если акционер голосовал против принятия решения о реорганизации либо не принимал участия в голосовании;

— заключать акционерное соглашение, в котором акционеры могут определить порядок осуществления прав, удостоверенных акциями, а также особенности осуществления прав на акции (ст. 67.2 ГК РФ, ст. 32.1 Закона об АО).

Установите со­от­вет­ствие между фор­ма­ми ком­мер­че­ских пред­при­я­тий и их признаками: к каж­дой позиции, дан­ной в пер­вом столбце, под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го столбца.

ПРИЗНАКИ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

A) получают до­хо­ды в виде дивидендов

Б) от­ве­ча­ют за долги своим имуществом

B) не имеют права соб­ствен­но­сти на за­креп­лен­ное за ними имущество

Г) несут риски в пре­де­лах сто­и­мо­сти своих вкладов

Д) иму­ще­ство пред­при­я­тия неделимо

1) полное товарищество

2) унитарное предприятие

3) акционерное общество

4) общество с огра­ни­чен­ной ответственностью

Запишите в ответ цифры, рас­по­ло­жив их в порядке, со­от­вет­ству­ю­щем буквам:

А Б В Г Д

Полное товарищество. Участ­ни­ки его в со­от­вет­ствии с за­клю­чен­ным между ними до­го­во­ром за­ни­ма­ют­ся пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­стью и несут от­вет­ствен­ность по его обя­за­тель­ствам при­над­ле­жа­щим им имуществом, то есть по от­но­ше­нию к участ­ни­кам пол­но­го то­ва­ри­ще­ства дей­ству­ет не­огра­ни­чен­ная ответственность. Участ­ник пол­но­го товарищества, не яв­ля­ю­щей­ся его учредителем, от­ве­ча­ет на­рав­не с дру­ги­ми участ­ни­ка­ми по обязательствам, воз­ник­шим до его вступ­ле­ния в товарищество. Участник, вы­быв­ший из товарищества, от­ве­ча­ет по обя­за­тель­ствам товарищества, воз­ник­шим до мо­мен­та его выбытия, на­рав­не с остав­ши­ми­ся участ­ни­ка­ми в те­че­ние двух лет со дня утвер­жде­ния от­че­та о де­я­тель­но­сти то­ва­ри­ще­ства за год, в ко­то­ром он выбыл из товарищества.

Общество с огра­ни­чен­ной ответственностью

— это об­ще­ство, учре­жден­ное одним или не­сколь­ки­ми лицами, устав­ной ка­пи­тал ко­то­ро­го раз­де­лен на доли опре­де­лен­ных учре­ди­тель­ны­ми до­ку­мен­та­ми размеров. Участ­ни­ки об­ще­ства с огра­ни­чен­ной от­вет­ствен­но­стью несут риск убытков, свя­зан­ный с де­я­тель­но­стью об­ще­ства в пре­де­лах сто­и­мо­сти вне­сен­ных ими вкладов.

Акционерное общество.

Им при­зна­ет­ся общество, устав­ный ка­пи­тал ко­то­ро­го раз­де­лен на опре­де­лен­ное число акций. Участ­ни­ки об­ще­ства не от­ве­ча­ют по его обя­за­тель­ствам и несут риск убытков, свя­зан­ных с де­я­тель­но­стью общества, в пре­де­лах сто­и­мо­сти при­над­ле­жа­щих им акций. Ак­ци­о­нер­ное общество, участ­ни­ки ко­то­ро­го могут сво­бод­но про­да­вать при­над­ле­жа­щие им акции без со­гла­сия дру­гих акционеров, при­зна­ет­ся от­кры­тым ак­ци­о­нер­ным обществом. Такое об­ще­ство в праве про­во­дить от­кры­тую под­пис­ку на вы­пус­ка­е­мые ими акции и их сво­бод­ную про­да­жу на усло­ви­ях уста­нов­лен­ных законом. Ак­ци­о­нер­ное общество, акции ко­то­ро­го рас­пре­де­ля­ют­ся толь­ко среди его учре­ди­те­лей или иного за­ра­нее опре­де­лен­но­го круга лиц, при­зна­ет­ся за­кры­тым ак­ци­о­нер­ным обществом. Такое об­ще­ство не впра­ве про­во­дить от­кры­тую под­пис­ку на вы­пус­ка­е­мые им акции.

Государственные и му­ни­ци­паль­ные уни­тар­ные предприятия.

Уни­тар­ным пред­при­я­ти­ем при­зна­ет­ся ком­мер­че­ская организация, не на­де­лен­ная пра­вом соб­ствен­но­сти на за­креп­лен­ное за соб­ствен­ни­ком имущества. Иму­ще­ство уни­тар­но­го пред­при­я­тия яв­ля­ет­ся не­де­ли­мым и не может быть рас­пре­де­ле­но вкла­дом (долям, паям). В том числе между ра­бот­ни­ка­ми предприятия. В форме уни­тар­ных пред­при­я­тий могут быть со­зда­ны толь­ко го­су­дар­ствен­ные и му­ни­ци­паль­ные предприятия.

Как признать право собственности на недвижимость

АО является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами в уставный капи­тал. Соответственно акционеры имеют по отношению к обществу иму­щественные права, выраженные акцией как ценной бумагой.

АО вправе выпускать только именные акции двух категорий — обыкновенные и привилегированные. Номинальная стоимость разме­щенных привилегированных акций общества должна быть не более 25% от уставного капитала АО.

Коммерческое предприятие производит кондитерские изделия. Какие признаки свидетельствуют о том, что организационно-правовая форма этого предприятия – акционерное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) уставный капитал делится на определённое количество ценных бумаг

2) своей главной целью предприятие имеет извлечение прибыли

3) имущественная ответственность владельцев предприятия ограничена размером их вкладов

4) деятельность предприятия регулируется Гражданским Кодексом РФ

5) ценные бумаги выдаются в обмен на вклад

6) владельцы ценных бумаг могут участвовать в управлении предприятием

Правильный ответ указан под номером

Акционерное общество (АО) – хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники АО называются акционерами, владельцы простых акций имеют право на участии в управлении предприятием через собрание акционеров, где 1 акция= 1 голос. АО может быть создано гражданами или юридическими лицами (одним или несколькими).

Признаки акционерного общества:

Уставной капал разделён на акции.

Акционеры несут риск только в пределах принадлежащих им акций.

В АО нет понятия «выход» из него. Акционер просто продаёт свои акции, если не хочет быть акционером. Никакого возмещения за стоимость акций ему не положено.

[2]

Высший орган АО — общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно.

Единоличный исполнительный орган — директор (генеральный директор). Коллегиальный исполнительный орган — правление (дирекция).

Дивиденды— это прибыль, которую получают акционеры по своим акциям.

Минимальный размер уставного капитала должен быть не менее 1000 МРОТ.

  1. Теория государства и права. — М.: Дрофа, 2013. — 710 c.
  2. Венгеров, А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов; М.: Юриспруденция; Издание 3-е, 2012. — 528 c.
  3. Смоленский, М. Б. Теория государства и права / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина. — М.: Дашков и Ко, Наука-Пресс, 2009. — 288 c.
  4. Мархгейм, М. В. Правоведение / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков. — М.: Феникс, 2009. — 416 c.
  5. Теория государства и права. — М.: Форум, Инфра-М, 2008. — 624 c.

В инвестиционном мире право собственности на ценные бумаги часто может иметь мимолетное значение. Сегодня один трейдер выкупает долевой сертификат при помощи интернет-систем а спустя несколько дней продает его, так как цена повысилась до устраивающей его отметки и гарантировала ему доход по данной операции.

Такие методы заработка называются спекуляцией. В русском языке данное слово застолбило за собой негативный оттенок. Но глупо отрицать, что на фондовом рынке грамотно проводимая и рассчитанная спекуляция дает всем желающим возможность делать то, что называется “деньгами из воздуха”.

Во время подобных мероприятий регистрация определенной ценной бумаги за тем или иным лицом имеет лишь значение для возможной перепродажи. В то время как настоящее длительное владение подразумевает под собой еще и получение дивидендов, либо других доходов, установленных ценной бумагой.

Официально зарегистрированная за определенным лицом акция позволяет владельцу получать по ней дивиденды. Под этим словом характеризуется часть прибыли компании-эмитента, распределяющаяся среди держателей пропорционально количеству имеющихся на руках бумаг.

Облигации же дают владельцу право на покрытие эмитентом долговых обязательств, по этой самой облигации. При этом происходит и уплата фиксированной процентной ставки, означающей вознаграждение за проведение данной операции.

Подобные атрибут свойственны и другим активам, выраженным в документарной форме. Так, например держатель банковского чека может предъявить его в кассе для получения выписанных данной квитанцией денежных сумм. Аналогично и с векселями и прочими обязательствами.

Споры с объектами незавершенного строительства

Важно понимать, что существуют разновидности, несущие в себе статус принадлежности тому или иному лицу. Бумаги подразделяются на документарные и бездокументарные. Документарные, как понятно из самого слова, имеют в себе указание владельца данного сертификата. В эту категорию можно отнести не только именные чековые книжки, сберегательные банковские книжки, именные чеки, сертификаты депозитарного характера, но еще и именные акции.

Право собственности на бездокументарные ценные бумаги формируется дополнительными документами, которые прописывают права и обязанности держателя, а также регистрируют его как владельца данного актива в уполномоченных органах.

Такими органами выступают и налоговая инспекция и финансовая полиция. Также регистрация происходит в базе данных компании-эмитента, на бирже и нотариально, если такое требуется.

Современные брокеры, предлагая возможность торговать через Интернет – коммуникации с биржей, фиксируют паспортные данные своего клиента, которые автоматически передаются на сервер торговой платформы при каждой заключенной клиентом сделке. При последующем получении удостоверения собственности на актив, именно эти данные и будут вписаны в сертификат.

Передача ценных бумаг осуществляет в соответствии с регламентом биржи, если сделка проходит там, либо уставом эмитента, если процесс несет в себе внебиржевой характер.

Передать акцию или облигацию можно из рук в руки, если она не имеет за собой прикрепления и действует на основании “по предъявлению”. Грубо говоря, в таком случае бумага становится аналогом денежной купюры, и именно сам факт обладания ею подтверждает наличие и распоряжение стоящим за ней капиталом.

В таком случае помимо передачи самого документа, происходит и переход права собственности на ценные бумаги. Именно новый держатель является обладателем права на часть уставного капитала компании-эмитента, если речь идет про акцию, либо на выполнение эмитентом своих долговых обязательств, если речь касается облигаций и векселей.

Задокументированные ценные бумаги несут за собой паспортные данные владельца. Простое вручение такого сертификата не гарантирует получения прав на стоящий за ним капитал. В таком случае требуется переоформление.

Документарные ценные бумаги, даже не являющиеся именными, приписаны к определенному инвестору. Имя этого инвестора и его реквизиты указываются на специальных сопроводительных документах. Такие документы содержат в себе всю необходимую информацию о эмитенте, владельце, обязанностях и правах сторон. Подтверждается привязанность документа а бумаге путем сверки серийного номера, либо другого реестрового обозначения.

Под этим же самым номером, актив и внесен в реестр инстанций для его учета и отслеживания. Таким образом, при передаче фиксированного документарного сертификата, лицо принимающее должно не только получить на руки саму бумагу, но и оформить на себя всею требуемую документацию. Для подтверждения передачи прав оформляется специальный договор.

Подобный контракт может быть схож с любым другим документом передачи определенного имущества. Здесь должны быть прописаны следующие атрибуты:

  • Наименование документа, раскрывающее его цель и суть. Дата заключения и реквизиты органа регистрации сделки.
  • Паспортные данные участников сделки, включающие в себя фамилии, имена, отчества, даты рождения. Опционально: место регистрации и банковские реквизиты.
  • Права и обязанности сторон, в которых раскрываются условия, при которых контракт считается выполненным.
  • Предмет и суть контракта, описывающие передаваемый объект а также действия, которые должны быть выполнены сторонами.
  • Условия для расторжения сделки. Например сроки уведомления другой стороны о прекращении контрактных обязательств.
  • Санкции, применяемые к участникам не выполняющие свои обязательства.
  • Даты заключения сделки и сроки выполнения ее условий
  • Подписи сторон, возможные печати регистратора – нотариуса, юриста или уполномоченного органа власти

Помимо непосредственной продажи, связанной со спекуляцией или другим мотивом, существуют и другие варианты для оформления передачи ценных документов. Для каждого из них заключается отдельный контракт, тип договора, прописывающий условия. Это требуется для наиболее сертифицированной государственной и биржевой регистрации договоренности и перемещения ценных бумаг.

В большинстве сделок передача прав собственности на ценные бумаги происходит по договору купли-продажи, где одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму (цену).

Кто вправе зарегистрировать ОНС

  • Коммерческая практика
  • Разрешение споров и арбитраж
  • Корпоративная практика. M&A
  • Собственникам компаний
  • Банки и финансы

Для вступления в наследство необходимо провести оценку акций. Для этого нужно обратиться в специализированную организацию.

Для расчета госпошлины нотариусу необходим официальный документ об оценке. Поэтому, хотя стоимость многих акций есть в свободном доступе, придется заказывать специализированный документ.

Для вступления в наследство необходимо выяснить рыночную цену акций на день гибели собственника-акционера.

Одним из способов получения информации о стоимости ценных бумаг является обращение в организацию. Держатель акций должен предоставить выписку из реестра акционеров. Данные сведения необходимы для оформления оценочного отчета.

Последним этапом является переоформление акций.

Для этого наследник должен:

  1. Подготовить документы.
  2. Посетить держателя реестра акционеров.
  3. Предъявить свидетельство о правах на наследство.
  4. Подать заявление о переоформлении.

С момента внесения изменений в реестр акционеров наследник становится полноправным владельцем акций.

Справка! Закон не обязывает наследника прекращать доверительное управление в связи с получением права собственности на акции. Договор действует в течение 5 лет. Если через 5 лет наследник не отзовет акции у управляющего, то договор продляется еще на 5 лет.

Момент возникновения ОНС как объекта недвижимости

Особенностью вступления в наследство в отношении ценных бумаг является то, что пакет акций считается единым объектом наследования. То есть наследники не получают акции поштучно.

Конечно, после вступления в наследство они вправе разделить их. Но в момент получения свидетельства о правах на наследство на акции устанавливается общая совместная собственность.

В связи с этим, доходы, полученные от управления ценными бумагами в период до вступления наследниками в права, делятся между правопреемниками в равных долях.

Мама была владельцем акций тракторного завода. Организация была реорганизована после маминой смерти. Прошло более 10 лет. Могу ли я оформить наследство на акции?

Если Вы выступали в наследство на имущество матери, то для вступления в наследство на акции необходимо будет включить их в состав наследственной массы. Это можно сделать через суд. Но сначала необходимо подать заявку в реестр акционеров и получить выпивку о наличии акций.

На имя бабушки пришло письмо о том, что она являлась владельцем акций одного АО. Но она умерла 18 лет назад. Могу ли я вступить в наследство? Другого имущества у бабушки не было, поэтому наследственное дело не открывалось.

В соответствии с законодательством, наследники могут вступить в наследство в течение 10 лет с момента гибели собственника. То, что Вы не знали о наличии имущества, не меняет ситуацию. Поэтому шансов на вступлении в наследство уже нет.

Умерла тетя. У нее были акции местного предприятия. Ее сын находится в местах лишения свободы. Могу ли я, как племянница, вступить в наследство?

Племянник вступают в наследство по праву представления в качестве наследников второй очереди. То есть Вы имеете право на наследство тети только если у нее нет официального супруга, детей и родителей, а ваш родитель умер. Если ее сын не будет подавать документы на вступление в наследство, а других претендентов нет, то Вы вполне можете оформить акции.

Оформляю акции в наследство. Сделала письменный запрос в реестр акционеров. Но ответ не пришел. Что делать?

Для направления запроса необходимо обратится к нотариусу. Вы являетесь посторонним лицом, поэтому Вам они и не ответят. Кроме того, многие реестродержатели имеют сайты. Можете самостоятельно посмотреть через Интернет. Но для вступления в наследство обязательно нужен официальный ответ.

Получил свидетельство о правах на наследство. В них написано, что необходимо пройти регистрацию у регистраторов. Что это значит?

Последним этапом при оформлении акций в наследство является предоставление информации о гибели акционера и наследовании ценных бумаг реестродержателю. Информацию можно подать лично, через представителя или письмом (с нотариально заверенными копиями документов).

Далее рассмотрим практику разрешения споров о защите корпоративных прав, в том числе прав участника общества на получение прибыли, участие в управлении обществом, права на выход из числа участников и получение действительной стоимости доли. Ключевыми при разрешении таких споров стали вопросы о приобретении наследниками умершего участника ООО прав участника общества и моменте их возникновения у наследника, связанные с определением порядка приобретения лицом, унаследовавшим долю в уставном капитале ООО, статуса участника общества, что, в свою очередь, сопряжено с рядом проблем в толковании действующего законодательства.

В судебной практике федеральных арбитражных судов округов имеются различные подходы относительно момента, с которого наследник доли приобретает статус участника общества в зависимости от наличия в уставе ООО положения о согласии остальных участников общества на переход доли к наследнику, факта получения наследником свидетельства о праве на наследство, уведомления общества о приобретении права собственности на долю умершего участника, внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) сведений о наследнике как участнике ООО.

В судебной практике ФАС СЗО высказывалось мнение, в соответствии с которым если для перехода доли в уставном капитале общества к наследникам участника в случае его смерти согласия остальных участников общества не требовалось, то в силу прямого указания закона наследник становится участником общества со дня смерти наследодателя. Данный подход имел место при разрешении спора по заявлению гражданина, унаследовавшего 50% доли в уставном капитале ООО, о признании недействительными пунктов устава общества в редакции зарегистрированных ИФНС изменений и дополнений, согласно которым единственным участником ООО является другое юридическое лицо.

Как было установлено при рассмотрении дела, Ц., владевший 50% доли в уставном капитале общества, умер 10.09.2006.

Согласно изменениям устава ООО «А», зарегистрированным налоговым органом в ЕГРЮЛ 04.12.2006, его единственным участником является ООО «Р», владеющее 100% уставного капитала общества. Указанные изменения внесены на основании протокола общего собрания участников ООО «А» от 03.07.2006.

Истцу 06.05.2008 выдано свидетельство о праве на наследство имущества в виде 50% доли в уставном капитале ООО «А».

ООО «А» отказало наследнику во внесении изменений в учредительные документы в связи с вступлением его в права наследования.

Согласно уставу ООО «А» для перехода доли в уставном капитале общества к наследникам участника в случае его смерти согласия остальных участников общества не требовалось.

В ходе судебного разбирательства факт утраты наследодателем при его жизни статуса участника ООО «А» не был доказан.

Суды со ссылкой на нормы, содержащиеся в главе 61 ГК РФ, регламентирующей общие положения о наследовании, в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона об ООО и уставом общества посчитали, что в силу прямого указания закона истец стал участником общества со дня смерти наследодателя, и пришли к выводу о том, что все принятые на собрании 03.07.2006 решения не имеют юридической силы.

Поскольку на момент принятия ООО «Р» решений, оформленных протоколом от 03.07.2006, данное лицо не владело 100% уставного капитала общества, а 50% уставного капитала общества принадлежали Ц., ООО «Р» не было правомочно принимать решения на данном собрании как единственный участник общества.

В связи с изложенным оспоренные решения ИФНС признаны недействительными.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций (Постановление ФАС СЗО от 20.07.2009 по делу N А66-4828/2008) .

В приведенном ниже Постановлении ФАС СЗО исходил из того, что в случае, когда уставом ООО не предусмотрена необходимость получения согласия участников для перехода доли в уставном капитале наследнику, право наследника как участника общества может возникнуть только в порядке, установленном статьей 21 Закона об ООО и уставом общества, то есть после уведомления общества о получении свидетельства о праве на наследство по закону.

В данном случае моментом приобретения наследником прав участника общества была обусловлена возможность реализации им субъективного права на преимущественное право покупки доли в уставном капитале.

Гражданка А. обратилась в суд с иском к ООО, ИФНС, гражданам Л. и К. о переводе на себя прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи 2,5% долей в уставном капитале общества, заключенному 01.08.2006 Л. и К., а также об обязании ИФНС внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. В обоснование требования А. указала, что сделка от 01.08.2006 совершена с нарушением ее преимущественного права покупки доли.

При рассмотрении дела установлено, что участнику общества, который скончался 12.04.2006, принадлежала доля (32%) в уставном капитале.

По договору от 01.08.2006 Л. продал К. долю (2,5%) уставного капитала общества.

Истице 29.10.2008 выдано свидетельство о праве на наследство по закону на долю в размере 32% уставного капитала общества, в связи с чем решением общего собрания участников общества от 29.12.2008 внесены изменения в устав.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что на момент совершения сделки А. участником общества не являлась.

В соответствии со статьей 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся в том числе приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Правила о порядке распоряжения общим имуществом супругов предусмотрены статьей 35 СК РФ.

При этом нормы статей 34 и 35 СК РФ устанавливают лишь состав объектов общей совместной собственности супругов и их правовой режим.

Между тем права участника общества возникают из личного его участия в обществе и регламентированы нормами не семейного, а корпоративного законодательства. Порядок вступления в состав участников общества и порядок выхода из него регулируются нормами Закона об ООО и учредительными документами общества.

Данная правовая позиция выражена в Постановлении ФАС СЗО по следующему делу.

Вдова умершего участника общества обратилась в суд с иском к данному обществу о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Обосновывая свои требования, истица указала, что ее супругу принадлежала доля в уставном капитале общества в размере 33%, она и несовершеннолетняя дочь умершего являются наследниками по закону и согласно выданному нотариусом свидетельству о праве на наследство по закону в равных долях приобрели право собственности на 0,5 доли от доли наследодателя в уставном капитале общества. Истице также выдано нотариальное свидетельство о праве собственности на 0,5 доли в общем совместном имуществе, приобретенном супругами в течение брака. Истица обратилась к ответчику с заявлением о выходе из состава участников общества и выплате ей 16,5% доли уставного капитала. Общество, ссылаясь на трудное финансовое положение, отказало в выплате действительной стоимости доли.

Суд первой инстанции в удовлетворении искового требования отказал, сославшись на отсутствие у истицы корпоративных прав участника общества. Кроме того, суд указал на недопустимость частичного выхода из общества в силу положений статьи 26 Закона об ООО.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции отменил указанные судебные акты, руководствуясь следующим.

Как установлено судом, истица является наследницей по закону умершего участника общества. Получив свидетельство о праве собственности на половину общей совместной собственности супругов, истица приобрела право собственности на часть доли умершего супруга в уставном капитале общества. При этом согласия остальных участников общества на переход супружеской доли умершего к его вдове не требовалось.

Суд кассационной инстанции признал вывод апелляционного суда о том, что истица приобретет права участника общества только после получения согласия остальных участников общества, противоречащим положениям статьи 21 Закона об ООО и уставу общества, отметив, что пережившие супруг или супруга участника ООО, получившие свидетельства о праве собственности на половину общей совместной собственности супругов и о праве на наследство на часть остального имущества, не становятся автоматически участниками общества, даже если устав общества не требует согласия остальных участников общества на переход доли.

Из системного толкования положений пункта 6 статьи 21 Закона об ООО в их взаимосвязи с его иными статьями следует, что права и обязанности участника общества возникают с момента уведомления общества о праве собственности на долю в уставном капитале общества. При этом Закон об ООО требует соблюдения письменной формы уведомления общества о состоявшемся переходе доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств прав собственности на долю (часть доли).

Таким образом, истица приобретает статус участника с момента письменного уведомления (с приложением доказательств) общества о своих правах на супружескую долю.

Поскольку из материалов дела следует, что истица уведомляла общество о том, что она стала его участником, однако судами не дана оценка имеющимся в деле доказательствам уведомления общества, вывод судов об отсутствии у истицы статуса участника общества недостаточно обоснован. В связи с чем дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Постановление ФАС СЗО от 30.09.2010 по делу N А66-13018/2009) .

В соответствии с пунктом 3 статьи 1176 ГК РФ в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.

Как разъяснил Пленум ВАС РФ в пункте 14 Постановления от 18.11.2003 N 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», преимущественное право приобретения акций у акционеров ЗАО, предусмотренное пунктом 3 статьи 7 Закона об акционерных обществах, не применяется при безвозмездном отчуждении акций, в том числе в порядке универсального правопреемства (по наследству).

Согласно статье 29 Закона о рынке ценных бумаг право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю: в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, — с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя; в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра — с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Пунктом 7.3.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 N 27 (далее — Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг), установлен перечень документов, необходимых для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования. Согласно данному пункту регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению в том числе подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство.

До оформления наследственных прав участие в управлении делами акционерного общества в интересах наследника может осуществляться на основании статьи 1173 ГК РФ , согласно которой нотариус в соответствии со статьей 1026 данного Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления акциями, входящими в состав наследственного имущества.

В ходе обобщения практики разрешения споров о наследовании акций также выявлены различные правовые подходы к определению момента приобретения корпоративных прав лицами, унаследовавшими акции ЗАО.

Первоначально в постановлениях ФАС СЗО высказывалась позиция, согласно которой, вне зависимости от времени получения свидетельства о наследстве на акции, наследник является акционером общества в силу прямого указания закона как правопреемник умершего акционера, права которого на акции общества подтверждены данными реестра акционеров общества.

Ф. обратилась в суд с иском к ЗАО о признании недействительным договора купли-продажи от 17.10.2005 и применении последствий его недействительности.

При рассмотрении дела установлено, что В., умерший 09.08.2005, являлся владельцем 374 обыкновенных именных акций общества бездокументарной формы выпуска.

Нотариусом 21.02.2006 выдано свидетельство о праве на наследство по закону, согласно которому Ф. является наследницей имущества В., в том числе 374 акций общества, принадлежавших наследодателю на основании выписки из реестра акционеров.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в иске отказано.

При этом суды исходили из того, что на момент совершения оспариваемой сделки Ф. не являлась акционером ЗАО, в связи с чем ее права и законные интересы не могут быть нарушены совершенной сделкой.

Судом кассационной инстанции указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение исходя из следующего.

На основании статьи 29 Закона о рынке ценных бумаг и пункта 7.3.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг до момента внесения приходной записи по счету депо или лицевому счету наследника акции продолжают учитываться на лицевом счете умершего наследодателя.

В силу пункта 4 статьи 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров.

Таким образом, право собственности истицы как наследницы на унаследованное имущество, в том числе на принадлежавшие умершему акции ЗАО, возникло в силу открытия наследства. Согласно положениям ГК РФ получение свидетельства о наследстве является правом, а не обязанностью наследника, и данный документ, не обладая правообразующим характером, относится к числу правоподтверждающих.

Следовательно, вне зависимости от времени получения свидетельства о наследстве на акции, на момент совершения оспариваемой сделки Ф. являлась акционером общества в силу прямого указания закона как правопреемник умершего акционера, права которого на акции общества подтверждены данными реестра акционеров ЗАО (Постановление ФАС СЗО от 19.12.2007 по делу N А13-2308/2007) .

Определением ВАС РФ от 24.04.2008 N 4869/08 в передаче дела для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано.

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлениях ФАС СЗО от 03.04.2008 по делу N А56-11634/2007 и от 23.04.2008 по делу N А56-11710/2007 .


Похожие записи: